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解读商标注册查询的四大误区

作者:河南汇益知识产权代理有限公司 时间:2022-12-07 08:45:48

创业的过程中,郑州商标注册查询是必备的事情。据统计,有一半以上的人在商标注册查询的时候都被挖过坑。注册商标的时候,出于主观因素你会轻易相信你眼前看到的,但是有时候真的是眼见为实吗?你可能很容易被一些100%通过,免费商标注册的词语吸引住,下面让小编来给你讲讲,商标注册查询的四大误区。

误区一、轻信代理公司的打的廉价幌子;有些人总是会被免费,100%成功之类的服务所诱惑。文字游戏,早已经是行业内的熟练玩法。首先,你自己就要学会拒绝这些词,天下没得免费午餐。识别这些谎言其实很简单,一般太绝对的保证其实就是图谋不轨。你说你申请一个商标,商标局需要收官费,代理公司需要收服务费,这也是天经地义的事情。不赚钱那就是傻子呀。官费是商标局规定必须收的,所以说免费肯定是假的,正规的申请注册商标的费用也就是一千多块钱。因为商标申请过程是比较繁杂的,所以拥有有强大的法律顾问团队,完整的服务体系,以及收费标准透明的公司是你的不二选择。一些黑心商标代理机构,通过低价的渠道换取了客户的信任之后,往往利用客户对商标注册事务的不了解巧设陷阱,他们或是不查询商标近似情况,或是故意帮助客户取一个违反《商标法》相关规定的商标名称,利用多种手段令免费注册的商标通不过商标局的审查,随后以商标存在驳回、异议等风险,巧立名目制造事端,或是趁机推销驳回复审等其他商标业务,或是以商标局名义虚构收费项目,通过各种陷阱诈取客户钱财,令企业及个人防不胜防,最终造成时间与金钱的双重损失。

误区二、虚伪项目收费,乱收费;非常多人不了解收费项目,尤其是在传统的代理公司当中,商标注册查询的费用是没有标准的。商标代理需要准确把握商品和服务的分类,透彻掌握商标审查准则。而企业由于缺少对于商标知识全面了解的人才,很难靠自身力量完成以上任务。几千和几万之间都在做。这个价格差距就在于营销人员的销售能力。手段多种多样,通过保证申请商标一定通过或者用服务跟其他不一样,提高官费和服务费。只要上一查,商标局的官费只有600元,一般你找商标代理公司会收取一定的服务费,500到1000元不等。像有些公司说0元注册商标,是拿了投资人的钱补贴给你,那你就大错特错了,投资人会有这么傻吗?所以,乖乖的缴纳这1000多块会免去你很多后顾之忧。

误区三、忽略查询商标,让你后悔莫及;不要说商标申请前期工作不重要,这是直接决定了商标申请成功的关键。商标代理需要准确把握商品和服务的分类,透彻掌握商标审查准则。而企业由于缺少对于商标知识全面了解的人才,很难靠自身力量完成以上任务。前期准备工作没有做好,后期的申请周期长,申请流程复杂,驳回复审难。商标申请顺利的情况下,一年的时间才能拿得到。但是中途一旦有什么问题,两三年的时间都有可能。所以,重要的事情说三遍,重视查询商标,重视查询商标,重视查询商标。查询商标的时候建议选择正规站,现目前商标局或者知识产权商标注册查询。商标代理需要准确把握商品和服务的分类,透彻掌握商标审查准则。而企业由于缺少对于商标知识全面了解的人才,很难靠自身力量完成以上任务。同时有顾问会帮你做哪些商标类别的建议、商标近似度查询及是否违反了《商标法》。申请商标前未进行查询,导致你申请的商标已经被人注册,这时候你这就只能大写一脸的懵逼!做足功夫,商标成功率迅速飙升(急速上升)到85%以上。

误区四、绑定收费,何来绑定?绑定肯定是要你吸引进来,前面提到非常多的坑;如免费,100%商标申请通过。不管怎样,先把你拉过来再说。拉进来之后呢,下一步陷阱就更多了。如制造假官文,通过各种伪造的商标受理书,商标驳回书,商标证书等来圈你的钱。这一个流程下来,几千块大洋就掉入他们的钱包里面去了。如果商标没有申请成功,驳回通知书将会成为代理机构的筹码扣押在他们那里,顺便来压榨你一笔大洋。反正他不拿给你,你只能多交钱来了事。所以,一个正规的商标代理机构对于一个创业者是多么重要。

商标,是商品的生产者、经营者在其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品上或者服务的提供者在其提供的服务上采用的,用于区别商品或服务来源的,由文字、图形、字母、数字、三维标志、声音、颜色组合,或上述要素的组合,具有显著特征的标志,是现代经济的产物。

注册商标的好处有以下五个方面:

1.来源(Origin):有助于消费者识别和区分商品或服务的来源

2.选择(Choice):帮助消费者选择商品和服务,认牌购物。

3.质量(Quality):消费者可通过商标确定商品或服务的来源。

4.营销(Marketing):消费者通过识别商标连续购买商品或服务,对营销起重要推动作用。

5.收益(Economic):注册商标是宝贵的无形资产,可许可他人使用或转让获得收益。商标作为企业的无形资产,在日常经营中起着至关重要的作用。郑州商标注册,不仅保护自己经营的品牌长久发展,也能有力的阻止那些仿冒者,以合法的手段保护自己的经济利益。

而在我国,大部分的中小型企业,存在不重视商标的情况,导致企业有了发展,发现冒充产品,维权艰难,浪费时间及金钱。一个企业使用的商标不经过注册,最致命的弱点是商标使用人对该商标不享有商标专用权。就是说你使用这个商标,别人也可以使用这个商标,这就使商标标明商品来源的基本作用受到了影响,也导致商标代表一定商品质量和信誉的作用大打折扣。未注册商标的另一个弱点是,一旦他人将该商标抢先注册,该商标的最先使用人反而不能再使用该商标。

中国驰名商标依法受到优于普通注册商标的特别保护。驰名商标既具有一般商标的区别作用,又有很强的竞争力,知名度高,影响范围广,已经被消费者、经营者所熟知和信赖,具有相关的商业价值。

1.无论是否注册,驰名商标均受到保护我国《商标法》第13条第1款规定:“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。”我国实行郑州商标注册制度,没有取得核准注册的商标,在与其他注册商标权利发生冲突的时候,一般不受法律保护。但是,对于驰名商标来说,即使其未在我国注册,仍然可以得到商标法的保护,他人不能在与未注册的驰名商标实际使用的商品相同或类似的商品上,注册和使用与该驰名商标相同或者类似,导致相关公众对商品来源发生混淆的商标。

2.对已经注册的驰名商标的跨类别保护我国《商标法》第13条第2款规定:“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。”最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定:“下列行为属于《商标法》第52条第5项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为,复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”一般注册商标专用权的禁用范围,仅限于与核定使用商品相同或类似的商品。但对于驰名商标来说,只要某一相同或者近似的商标,足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,即使其使用在与驰名商标核定使用商品不相同或者不相类似的商品上,驰名商标也可以排除其注册和使用。

3.驰名商标所有人在撤销他人已注册的商标时,有特别的期限保护《商标法》第41条第2款规定:“已经注册的商标,违反本法第十一条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的,自商标注册之日起五年内,商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”权利人因他人注册商标侵犯其在先权利而撤销该商标时,都要受到五年时限的限制,但是,对于驰名商标来说,如果商标注册人是出于恶意的话,可以不受该5年期限的限制。

根据目前的司法实践,申请郑州商标注册主要可能侵犯他人的在先权利包括:著作权、外观设计专利权、姓名权、企业名称权等等。这些权利都有相同的特点:其权利对象都是由文字、图形及其结合构成的,与商标的构成相同,所以有侵权的可能性。在法律上有一个原则,即在行使权利的时候不得侵害他人的权益,我们也称之为权利行使的界限。

这一原则在很多法律中有体现,在《商标法》上主要体现在第三十二条(修订前的第三十一条),即申请商标注册不得损害他人的在先权利。根据目前的司法实践,申请商标注册主要可能侵犯他人的在先权利包括:著作权、外观设计专利权、姓名权、企业名称权等等。这些权利都有相同的特点:其权利对象都是由文字、图形及其结合构成的,与商标的构成相同,所以有侵权的可能性。虽然这些权利有相同之处,但毕竟由不同的法律进行规定,其差异往往更大。

因此,被侵犯的权利不同,在侵犯权利方面所需要的证据是不同的。其中的著作权与其他几项权利相比,就有一个很大的特点:外观设计专利权也好,企业名称权也好,都是由相关国家机关进行了登记、注册,在获准登记注册开始产生了相应的权利,相关的登记、注册文件也是该权利是否存在的权属证据;著作权则不同,根据我国《著作权法》的规定,作品从完成之日起就产生了著作权,不需要登记、注册的程序,所以证明谁是著作权人或者作者的证据,与其他权利相比就不太一样。

首先,对于已经发表的作品,例如一本书中的插图、封面或者一本画册,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。如果没有相反的证据,该作者也就是著作权人。如果署名作者之外的人主张他才是著作权人,需要提供与署名作者之间的合同、授权书、声明、判决书等证据加以证明。

其次,在商标案件中,著作权登记证书是经常被使用的证据之一,也有人误认为著作权登记证书像专利证书一样属于权属证明。其实,著作权登记证书与专利证书在性质上是不一样的。前面说过,专利权的产生不是自专利技术方案作出之日起,而是自专利申请通过审查并公告之日起,所以专利证书是专利的权属证明。但是,著作权自作品完成之日起产生,不用登记,作品也有著作权。因此,著作权登记证书不是作品著作权的唯一权属证明,只是证据之一。

根据目前的法律制度,著作权登记过程中并不对作品进行实质审查,所以作品是原创作品还是侵权作品,著作权登记机构是不管的。在著作权登记证书上有两个时间,一个是作品完成时间,一个是登记时间。作品完成时间,由登记申请人自行填写;而登记时间是客观的,由著作权登记机构填写。所以,登记时间更具有法律意义。因为著作权登记证书的以上特点,在实践中,如果主张权利的人提供了著作权登记证书,但又有相反证据证明著作权登记证书记载事项存在问题,则著作权登记证书起不到相关的证明作用。例如,著作权登记证书上的登记时间晚于商标申请时间的,无论上面写的作品完成时间是什么时候,均不能证明权利归属;著作权登记证书上面登记了作品归属,其他人有相反证据证明作品的作者另有其人的,以其他证据为准。

再次,一般情况下,已经注册的商标不能作为著作权权属的证据。也就是说,商标注册证书只是商标权权属的证据,不是作品著作权权属的证据。即使把某一图形注册为商标,并不排除有其他的著作权人的可能性。不过也有一些特殊的情况,比如在“MASTERART及图”商标行政纠纷一案中,一审法院认为原告虽然提供了著作权登记证书和在其他国家注册的商标,但是因为著作权登记证书上的登记时间晚于商标申请注册时间,而商标登记证书不是著作权的权属证据,没有支持原告的诉讼请求。

原告不服判决上诉之后,二审法院根据上诉人提供的著作权登记证书在其他国家注册的商标商品订单等其他证据,综合在一起认为虽然不能证明上诉人是作品的著作权人,但构成了作品著作权的利害关系人。这种综合判断是一个自由心证的过程,有一定的合理性,但也有一定的风险,值得注意和研究。


 

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